Завещание как основание наследования понятие и форма

Сегодня мы подготовили статью: "Завещание как основание наследования понятие и форма" на основе авторитетных источников. Если в процессе прочтения возникнут вопросы, обращайтесь к дежурному консультанту.

Наследование по закону и его эволюция

Условие действительности и содержание завещания.

Завещание как основание наследования (понятие и форма).

Завещание – одностороннее распоряжение лица своим имуществом на случай смерти. «Ттестаментум факцио актив» — особая завещательная правоспособность. Для того, чтобы быть наследником по завещанию необходима пассивная завещательная правоспособность т.е. «тестаментум факцио пассив». Важной частью завещания явл. назначение наследника. По классическому праву требовалось, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение на­следника составляло существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имелись даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не был назван в этом распоряжении в качестве наследника (нико­му не дано nomen heredis, имя наследника), завещание не было действительным. Подназначение наследника – указание дополнительного наследника на случай, если основной наследник умрет или не примет наследство.

Завещание является односторонней сделкой, т.е. оно выражает волю только завещателя. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при ус­ловии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как, например, согласие одаряемого при дарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт.

Односторонний хар-ер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание

Завещание могло содержать отлагательные условия т.е. возможность принятия наследства может быть связана с каким- либо событием. Нельзя было стать наследником на определенное количество времени.

Формы завещания: Др. период: завещание составлялось публично (публичное завещание), перед народным собранием, которое собиралось два раза в год. Частные завещания: совешались в письменной и устной форме в присутствии свидетелей. Составлялось завещание путем занесения в протокол суда. Завещание д/б составлено единым актом (в один день). Заблуждение, обман, принуждение могут явиться основанием для недействительности завещания.

Для совершения завещания требовалась специальная способность — testamentifactio activa. Такая способность требо­валась в момент совершения завещания. Завещательной спо­собности не имели недееспособные (душевнобольные, мало­летние, расточители), лица, осужденные за некоторые поро­чащие преступления, и пр.

Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древней­шее время, постепенно упрощалась, но все-таки даже в праве Юстиниана была достаточно сложной (требовалось присут­ствие семи свидетелей, письменная форма не была безусловно обязательной). Наряду с частными завещаниями совершались и публичные (при участии органа гос-венной власти): а) путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата; б) путем передачи в импера­торскую канцелярию письменного завещания на хранение.

Наследник должен быть назначен лично завещателем, ясно и точно; должно быть назначено «определенное лицо», persona certa. К числу неопределенных лиц перво­начально относили, в частности, постумов (т.е. лиц, зачатых при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся), а также юридических лиц, в позднейшем импе­раторском праве назначение наследниками и тех и других было допущено. Но во всяком случае лицо, назначаемое на­следником, должно было обладать способностью быть назначенным наследником (пассивная завещательная правоспособность). Такой способ­ности не имели, например, лица, которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, а также дети гос-венных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели эту способность, но не могли получать наследство полностью или в части, если не отпадает обстоятельство, признаваемое по закону препятствием для получения наследства. Так, по зако­нам Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью холостые мужчины в возрасте 25—60 лет и незамужние женщины 20— 50 лет могли получать наследство по завещанию только после ближайших родственников; после всякого другого завещателя они получали наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия наследства вступали в брак и т.д.

Назначение наследника под условием допускалось, если условие имело хар-ер отлагательного. В этом случае наследство открывалось не в момент смерти наследователя, а по наступлении условия. Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречило принципу римского наследственного права: Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается ненаписанным и наследник признается назначенным безусловно. Равным образом не допускается назначение наследника с включением срока (безразлично — отменительного или отла­гательного); при нарушении этого требования сроки считаются ненаписанными.

Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника (substitutio). Наиболее распространен­ный вид субституции сводился к тому, что в завещании назна­чался как бы запасной наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смерти, нежелания принять наследство и т.п.) не сделается наследником.

В завещании назначение наследника иногда сопровож­далось возложением (modus) на наследника выполнения каких-либо действий, использования имущества по опреде­ленному назначению (например, на наследника возлагалась обязанность поставить памятник на могиле завещателя). Если наследник, получивший имущество с возло­жением, не выполнит возложения, допускались меры понуж­дения в административном порядке.

Наследованием называется переход имущества умер­шего лица к (одному или нескольким) другим лицам.

Древнейшая сис-ма наследования по закону (эпоха законов XII таблиц) исходила из семейной общности имущества и агнатского родства. Законы XII таблиц признают первоочередными наследниками непосредственно подвластных наследователя (детей и т.д. при условии, если они к моменту открытия наследства не вышли из-под власти домовладыки). Эти наследники называются «своими», а вместе с тем «необходимыми» в том смысле, что они получают наследство независимо от их воли принять наследство. Если после наследователя не оставалось «своих наследников», к наследству призывался бли­жайший по степени агнатский родственник.

Если ближайший агнат не принимал наследства, то оно не переходило ни к следующему по степени родства, ни к кому-либо другому, а становилось выморочным, т.е. действовал принцип однократности призвания к наследству.. Только в том слу­чае, если после наследователя не осталось и агнатов, к наслед­ству призывалась третья группа наследников — gentiles, члены одного с наследодателем рода.

Читайте так же:  Обязательная доля в наследстве детей пенсионеров

На смену семейной собственности пришла индивидуаль­ная частная собственность. В связи с этим сис-ма наследо­вания, построенная на принципе агнатского родства, утратила свое основание. Преторский эдикт придал все-таки известное значение родству по кро­ви (когнатскому), которое стало важнее агнатского. Именно претор обеспечивал владение на­следственным имуществом соблюдая сле­дующую очередность. На первом месте он поставил детей (в состав входили также эманципированные дети).

Вторую (по очереди) группу наследников в преторском эдикте составляли legitimi, т.е. лица, которые имели право наследования по законам XII таблиц, другими словами, агнатские родственники. В третью очередь преторский эдикт призывает cognati, кровных родственников (до шестой степени включительно) в порядке близости (к наследодателю) по сте­пени. Наконец, на четвертом месте претор предоставляет на­следство по закону пережившему супругу — мужу или жене.

Помимо включения в круг законных наследников кровных родственников и пережившего супруга, претор провел еще одно новшество: он установил преемство призвания между на­следниками разных классов и степеней. Именно, если призы­ваемое к наследству лицо не принимало наследства, наследство теперь не становилось выморочным; оно открывалось следую­щему по очереди кандидату.

По Новеллам Юстиниана: 1.первый класс наследников составляли нисходящие родственники (сыновья, дочери, внуки, внучки и т.д.). Нисходящий более близкой степени исключает наследование нисходящих более отдаленных степе­ней; например, если имеются дети, то не призываются к насле­дованию внуки и т.д. Однако нисходящий родственник более отдаленной степени призывался к наследству наряду с более близкими нисходящими наследодателя, если то лицо, через которое такой более отдаленный нисходящий происходил от наследодателя, умерло до открытия наследства (наследованием по праву представления).Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссией. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери (не принявших наследства), а самого наследодателя (в приведенном примере — деда). При наслед­ственной трансмиссии наследник пережил смерть наследодате­ля, так что наследство открылось ему; но наследник умирает, не успев приобрести наследства, и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству к его наследникам.

2.Во второй очереди призываются к наследству, по Новел­лам Юстиниана, восходящие родственники (отец, мать, дед, бабка и т.д.), а также полнородные братья и сестры (и дети ранее умерших братьев и сестер). При наличии восходящих ближайшей степени более отдаленный восходящий родст­венник не призывался к наследству (например, если после умершего остался в живых отец или мать, то дед и бабка не призывались). Если наследовали одни восходящие, наследство делилось по линиям (отца и матери). Это имело значение, если к наследству призывались не родители, а деды и бабки. Если призывались к наследству одновременно восхо­дящие и полнородные братья и сестры, наследство делилось между всеми ими поровну.

3. Третья очередь законных наследников составляли, по Новеллам, неполнородные братья и сестры (и дети умерших ранее неполнородных братьев и сестер, наследующих по праву представления.

4 В четвертой очереди призывались все остальные боко­вые кровные родственники (без ограничения степеней), причем ближайшая степень исключает дальнейшую.

5. Переживший супруг призывался к насле­дованию в последнюю очередь, если не вступил в наследство ни один из наследников четырех перечисленных очередей. Зато за «бедной вдовой» (т.е. не имеющей собственного имущества или приданого, позволяющего жить соответственно общественно­му положению женщины) признано было право так называе­мого необходимого наследования, т.е. право на обязательную долю в размере одной четверти наследства (впрочем, если на­следовали дети в числе более трех, вдова получала равную с ними долю). Муж не мог своим завещанием лишить жену обя­зательной доли.

7. Если к наследству призывалось несколько лиц одной и той же степени родства (например, три сына) и один из призванных не приобретал своей доли в наследстве, она прирастала к долям других одновременно призванных наследников.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

http://studopedia.ru/3_201401_nasledovanie-po-zakonu-i-ego-evolyutsiya.html

Завещание как основание наследования (понятие и форма).

Понятие лежачего наследства и его правовой режим.

«Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

— в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;

— в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;

— в период принципата такое наследство поступает государству;

— в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т.е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Выморочное наследство.

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что наследников не осталось или они не пожелали принять наследство), наследство становилось выморочным.

В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монархии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.д. было признано преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.

Выморочное наследство по своей сути было схоже с понятием «Лежачее» наследство в период в древнейшего времени: между открытием и принятием наследства имущество не принадлежало никому и также, как и вымороченное, рассматривалось как бесхозяйное. Однако, в классическом праве такое наследство перестало считаться бесхозяйным и до принятия наследником числилось за умершим. Такая конструкция позволила исключить это имущества от посягательств посторонних лиц.

[2]

Завещание как основание наследования (понятие и форма).

Читайте так же:  Какой процент платят нотариусу за оформление наследства

Завещание — распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Завещание — односторонняя сделка, так как в нем выражается воля только наследодателя, который может в одностороннем порядке изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника, в завещании могут заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

Условия для совершения завещания:

— способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т. д.;

— соблюдение установленной законом формы завещания;

— надлежащее назначение наследника в завещании.

Формы завещания по цивильному праву:

— testamentum comitis calatis — совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать. В более позднее время это обращение к народу и самое участие народа в совершении завещания стали простой формальностью.

— testamentum in procinctu — завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за оружие и намеревались идти в сражение»;

Недостатки 2-х первых форм завещаний:

— гласность завещательных распоряжений

-comitiis calatis могло совершаться только дважды в году в определенные дни

-in procinctu было недоступно лицам, не входившим в состав войска, в частности старикам и больным

Решение недостатков 2-х первых форм завещаний:

— завещание посредством весов и меди или манципации — завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Позднее была введена письменная форма: после совершения манципации завещатель передавал доверенному лицу навощенные таблички (tabulae testamenti), на которых была изложена воля завещателя, они скреплялись печатями и подписями завещателя, доверенного лица, пяти свидетелей и казначея.

В поздний период империи стали применяться новые формы завещания:

-публичные: сводились к занесению завещания в протокол суда, либо в протокол магистрата, либо к передаче письменно оформленного завещания в императорскую канцелярию;

-частные: оформлялись в присутствии семи свидетелей. Они могли быть как письменными, так и устными.

Существовала специальная форма завещания, оформляемая слепыми. Она требовала нотариального заверения.

Условия действительности и содержание завещания.

Для действительности завещания требовалось, чтобы завещательобладал активной завещательной способностью (способность составлять завещания, предполагала по общему правилу наличие общей правоспособности в области имущественных отношений.), а наследник — пассивной завещательной способностью ( способность быть наследником, легатарием, опекуном по завещанию.).

Активной завещательной способностью не обладали:

— малолетние (жен моложе 12 лет и муж моложе 14 лет),

-душевнобольные, расточители, подвластные, рабы, глухонемые.

— женщины со II в. н.э. получили право завещать имущество с согласия опекуна. После прекращения опеки женщины получили право завещать имущество.

Пассивной завещательной способностью не пользовались:

— перегрины, лица, лишенные чести, рабы и юридические лица.

— сыновья, обладавшие пекулием, могли распоряжаться половиной пекулия.

— государственные рабы могли распоряжаться половиной своего имущества.

— цивильное право вначале не предусматривало наследование имущества лицами, зачатыми при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившимися, т.к. требовало указать в завещании наследника по имени. Позднее эти лица получили право наследовать имущество.

Содержание завещания.

Официальным языком для составления завещания был латинский, с течением времени стало разрешаться составлять завещание также и на греческом языке.

Назначение наследников было необходимым элементом любого завещания (institutio heredis). Считалось, что это «начало и основание всего завещания». Наследники обозначались в самом начале завещания в торжественной форме («да будет такой-то наследником»), но с развитием преторского права стали допускаться более короткие и менее торжественные фразы.

Во времена Августа появилась возможность упоминания наследника в специальном приложении («кодицилл») уже после составления завещания. Подназначение наследников допускалось и могло осуществляться следующими способами:

— обычное подназначение (substitution vulgaris) — обозначение в завещании «запасного» наследника на случай, если основной умрет или откажется от наследства. Возможно, было и назначение третьего наследника уже на случай непринятия наследства вторым наследником. Первоначально второй наследник получал только имущество наследодателя, а распоряжения (например, по предоставлению легатов) сохранялись за первым наследником. Однако законодательно была установлена обязанность подназначенного наследника принять на себя и обязательства основного наследника;

— подназначение малолетнему (substitution pupillaris) — указание следующего наследника на случай, если унаследовавший имущество малолетний умрет, не успев составить завещания (т.е. умрет до своего совершеннолетия). Такое лицо называлось «наследником малолетнего» и наследовало не напрямую после наследодателя, а уже

Наследники должны были обладать пассивной завещательной правоспособностью.

Разрешалось указывать в завещании не все имущество завещателя, а только его часть.

Завещатель мог возложить на наследника выполнение каких-то обязанностей (реальное выполнение их наследником обеспечивалось только административно: по римским правилам ставший наследником остается наследником навсегда, условная отмена наследника или установление наследника «на период» или «после истечения какого-то срока» не допускались, такие условия считались ненаписанными). Сделанные в завещании указания не должны были быть аморальными или противоправными. В этом случае они игнорировались. В форме распоряжений назначались опекуны и попечители, давались указания об освобождении рабов после смерти завещателя и др.

Завещанием возможно было назначить второго наследника, если первый по причине смерти или других обстоятельств не вступит в наследство. Это получило название «подназначение наследника», или «субституция» (substitutio). Субституция имела место также тогда, когда завещатель назначал наследника своему малолетнему по нисходящей линии, если тот, не достигнув совершеннолетия, умрет по причине болезни.

Читайте так же:  Что дает право на наследство
Видео (кликните для воспроизведения).

http://lektsii.org/13-51950.html

Понятие и основания наследования. Круг наследников по закону. Понятие и форма завещания. Содержание завещания и виды завещательных распоряжений. Обязательная доля в наследстве

Понятие. Наследственное право – совокупность правовых норм, регулирующих переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правопреемство.

Основанием для призвания к наследованию являются завещание и закон. Причем наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, т. е. носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще.

Наследование по закону происходит в следующих случаях:

а) когда завещание отсутствует;

б) когда наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его;

в) если завещана только часть имущества;

г) если завещание полностью или частично недействительно ( в последнем случае по закону наследуется только та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным);

д) когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя.

В практике часто бывают случаи, когда происходит наследование по закону, и по завещанию. (Например, наследодатель в завещании предусмотрел переход к его сыну права собственности на автомобиль. О другом имуществе в завещании ничего сказано не было. В этом случае в отношении автомобиля будут применяться правила о наследовании по завещанию, а в отношении всего остального имущества умершего — о наследовании по закону.)

Наследниками могут быть любые граждане независимо от дееспособности, находящиеся в живых на момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Наследниками по закону являются граждане, указанные в ст. ст.1057-1061 ГК РБ (члены семьи, близкие родственники и иждивенцы умершего).

[3]

Наследниками по завещанию признаются граждане, указанные в качестве таковых в завещании и находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Наследниками по завещанию могут быть юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Завещание может быть составлено в пользу любой государственной или общественной организации, независимо от того, является ли она юридическим лицом. Если имущество завещано организации, не являющейся юридическим лицом, принятие наследства должно осуществлять юридическое лицо, в состав которого эта организация входит.

Определяя круг лиц, которые могут стать правопреемниками в имуществе умершего, нормы наследственного права предусматривают случаи, когда при наличии формальных основания для признания наследником, гражданин не вправе наследовать после умершего. Такие наследники в ГК именуются «недостойными наследниками» ст.1038 ГК РБ. Данная норма достаточно четко определяет круг недостойных наследников. К ним относятся:

1)лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь, за исключением лиц, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения;

2)лица, которые путем составления подложного завещания, созданием умышленного препятствия осуществлению наследодателем последней воли или иными умышленными противозаконными действиями способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства;

3)при наследовании по закону отстраняются от наследования родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследств, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию наследодателя. Лишение родительских прав должно быть подтверждено ранее состоявшимся решением суда.). Во всех этих случаях злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя должно быть подтверждено приговором суда, или материалами гражданского дела о взыскании алиментов в его пользу, или другими доказательствами.

Понятие и форма завещания.

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти (п.1 ст. 1040).

К основным юридическим признакам завещания можно отнести следующие:

А. Завещание — односторонняя сделка (п. 2 ст. 155 ГК); оно приобретает юридическую силу вследствие выражения воли одного лица — завещателя. Завещание как односторонняя сделка не предполагает какого-либо встречного волеизъявления назначенного наследника. Поэтому действительность завещания ни в коей мере не зависит от того, имеется ли согласие наследников с его содержанием или они возражают против него. Не имеет никакого значения для действительности завещания и то, известно ли наследникам вообще его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне теми должностными лицами, которые участвуют в удостоверении завещания (ст. 1050 ГК). Иногда завещание называют актом последней воли лица. С таким определением можно согласиться, однако это не означает, что завещание должно быть составлено перед самой смертью.

Б. Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание — односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Оно не может быть совершено через представителя, действующего по доверенности (п. 3 ст. 1040 ГК).

В. Завещание есть распоряжение на случай смерти.

Г. Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Состав наследства будет определяться на момент его открытия, поэтому при удостоверении завещания нотариус не вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности на ту или иную вещь.

Д. Завещание — сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы. Формальные требования со стороны закона по отношению к завещанию превышают требования, обращенные к другим сделкам. Объяснение и оправдание этому явлению заключается в отсутствии носителя воли в то время, когда она приобретает юридическое значение.

Форма. В соответствии со ст. 1044 ГК завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием времени и места его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом или определенными должностными лицами. Таким образом, в действующем ГК сохраняется письменная нотариальная форма завещания, традиционная для советского наследственного права. Не допускается составления так называемых домашних завещаний, тем более совершения завещания в устной форме.

ГК предусматривается 2 способа удостоверения завещаний:

1)удостоверение завещания, написанного завещателем, или записанное нотариусом со слов завещателя в присутствии свидетеля (обычный порядок);

2)удостоверение завещания, без ознакомления нотариуса с его содержанием (закрытое завещание).

Читайте так же:  Образец искового заявления о вступлении в наследство

1) В соот. со ст. 1045 ГК государственные нотариусы удостоверяют завещания, написанные завещателем либо по желанию со слов завещателя в присутствии свидетеля. Во втором случае государственной нотариусом м.б. использованы общепринятые технические средства: пишущая машинка, персональный компьютер и др.

Обязательное требование к завещанию, установленное императивно, — необходимость собственноручной подписи наследодателя. Как единственное исключение допускается подпись другого субъекта — рукоприкладчика; такое завещание будет действительно при соблюдении следующих условий:

— завещатель не мог подписать завещание лично в силу физических недостатков, тяжелой болезни, неграмотности;

— в завещании указаны конкретные причины невозможности осуществления собственноручной подписи;

— в завещании указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина — рукоприкладчика в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

2) К закрытому завещанию предъявляются дополнительные требования: оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, т.е. составлено в голографической (holograph) форме. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя. Лица, которые в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не могут собственноручно написать и подписать завещание, лишаются возможности составить закрытое завещание. Не допускается написание закрытого завещания с использованием технических средств (ЭВМ, печатной машинки и др.).

Закрытое завещание передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Передача закрытого завещания для удостоверения через представителя, в том числе по доверенности, не допускается. Затем этот конверт запечатывается в их присутствии в другой конверт, на котором нотариус учиняет надпись, содержащую сведения о лице, от которого им принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, сведения о свидетелях. Обратная сторона конверта опечатывается нотариусом. По просьбе завещателя нотариус выдает свидетельство о принятии и удостоверении закрытого завещания.

Закрытые завещания вправе удостоверять только нотариусы (п. 2 ст. 69 Закона N 305-З).

Содержание завещания. Под основным содержанием или существенными пунктами завещания понимаются распоряжения на случай смерти, изменяющие порядок посмертного перехода прав и обязанностей завещателя. Существенные распоряжения завещателя можно условно подразделить на две группы:

1) распоряжения относительно лиц, к которым должно перейти имущество завещателя или которые имеют право на получение определенных выгод за счет его имущества;

2) распоряжения относительно конкретного распределения имущества между назначенными им лицами.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

http://studopedia.ru/9_211670_ponyatie-i-osnovaniya-nasledovaniya-krug-naslednikov-po-zakonu-ponyatie-i-forma-zaveshchaniya-soderzhanie-zaveshchaniya-i-vidi-zaveshchatelnih-rasporyazheniy-obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

70. Завещание как основание наследования (понятие и форма).

Завещание («тестаментум») – одностороннее распоряжение лица своим имуществом на случай смерти. «Ттестаментум факцио актив» — особая завещательная правоспособность. Для того, чтобы быть наследником по завещанию необходима пассивная завещательная правоспособность т.е. «тестаментум факцио пассив». Важной частью завещания явл. назначение наследника. По классическому праву требовалось, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение на­следника составляло существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имелись даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не был назван в этом распоряжении в качестве наследника (нико­му не дано nomen heredis, имя наследника), завещание не было действительным. Подназначение наследника – указание дополнительного наследника на случай, если основной наследник умрет или не примет наследство.

Завещание является односторонней сделкой, т.е. оно выражает волю только завещателя. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при ус­ловии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как, например, согласие одаряемого при дарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт.

Односторонний характер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание

Завещание могло содержать отлагательные условия т.е. возможность принятия наследства может быть связана с каким- либо событием. Нельзя было стать наследником на определенное количество времени.

Формы завещания: Др. период: завещание составлялось публично (публичное завещание), перед народным собранием, которое собиралось два раза в год. Частные завещания: совешались в письменной и устной форме в присутствии свидетелей. Составлялось завещание путем занесения в протокол суда. Завещание д/б составлено единым актом (в один день). Заблуждение, обман, принуждение могут явиться основанием для недействительности завещания.

71. Условие действительности и содержание завещания.

Для совершения завещания требовалась специальная способность — testamentifactio activa. Такая способность требо­валась в момент совершения завещания. Завещательной спо­собности не имели недееспособные (душевнобольные, мало­летние, расточители), лица, осужденные за некоторые поро­чащие преступления, и пр.

Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древней­шее время, постепенно упрощалась, но все-таки даже в праве Юстиниана была достаточно сложной (требовалось присут­ствие семи свидетелей, письменная форма не была безусловно обязательной). Наряду с частными завещаниями совершались и публичные (при участии органа государственной власти): а) путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата; б) путем передачи в импера­торскую канцелярию письменного завещания на хранение.

Наследник должен быть назначен лично завещателем, ясно и точно; должно быть назначено «определенное лицо», persona certa. К числу неопределенных лиц перво­начально относили, в частности, постумов (т.е. лиц, зачатых при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся), а также юридических лиц, в позднейшем импе­раторском праве назначение наследниками и тех и других было допущено. Но во всяком случае лицо, назначаемое на­следником, должно было обладать способностью быть назначенным наследником (пассивная завещательная правоспособность). Такой способ­ности не имели, например, лица, которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, а также дети государственных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели эту способность, но не могли получать наследство полностью или в части, если не отпадает обстоятельство, признаваемое по закону препятствием для получения наследства. Так, по зако­нам Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью холостые мужчины в возрасте 25—60 лет и незамужние женщины 20— 50 лет могли получать наследство по завещанию только после ближайших родственников; после всякого другого завещателя они получали наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия наследства вступали в брак и т.д.

Назначение наследника под условием допускалось, если условие имело характер отлагательного. В этом случае наследство открывалось не в момент смерти наследователя, а по наступлении условия. Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречило принципу римского наследственного права: Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается ненаписанным и наследник признается назначенным безусловно. Равным образом не допускается назначение наследника с включением срока (безразлично — отменительного или отла­гательного); при нарушении этого требования сроки считаются ненаписанными.

Читайте так же:  Образец заявления оформления наследства

Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника (substitutio). Наиболее распространен­ный вид субституции сводился к тому, что в завещании назна­чался как бы запасной наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смерти, нежелания принять наследство и т.п.) не сделается наследником.

В завещании назначение наследника иногда сопровож­далось возложением (modus) на наследника выполнения каких-либо действий, использования имущества по опреде­ленному назначению (например, на наследника возлагалась обязанность поставить памятник на могиле завещателя). Если наследник, получивший имущество с возло­жением, не выполнит возложения, допускались меры понуж­дения в административном порядке.

http://studfile.net/preview/8210216/page:49/

Основания наследования. Особенности наследования по завещанию и по закону( Что такое выморочное наследство нет определения)

Наследование это переход имущества умершего (наследства, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В отличие от других форм перехода имущества от одних лиц к другим (по договорам об отчуждении имущества, по сделкам о переходе права владения и пользования, при аренде и др.), правопреемство характеризуется тем, что здесь происходит восприятие одним лицом от другого целостного комплекса прав и обязанностей.

Наследование относится к универсальному правопреемству, при котором имущество одномоментно (в один и тот же момент) переходит от одного лица к другим в неизменном виде в комплексе, как единое целое.

Завещание — это распоряжение своим имуществом наследодателем на случай его смерти, «его последняя воля» в отношении принадлежащего ему имущества, иных прав, совершенное в предусмотренной законом форме и с соблюдением правил, установленных ГК РФ.

Правовые основы наследования по завещанию по действующему российскому гражданскому законодательству могут быть выражены в следующих общих положениях.

1. Завещание является единственным путем, позволяющим в соответствии с гражданским законом распорядиться своим имуществом (собственностью) на случай смерти.

2. Российское гражданское законодательство в соответствии с принципом диспозитивности устанавливает свободу завещания. Наследодатель (завещатель) вправе по своему усмотрению завещать любое свое имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, любым образом определять доли наследников в наследстве (в том числе лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения), а также включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, отменять или изменять совершенное завещание, составлять на свое имущество, его части одно или несколько завещаний.

3. Гражданское законодательство обеспечивает тайну завещания. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

4. Юридический приоритет наследования по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Наследование по закону — это переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к другим лицам при отсутствии завещания, на основании очередности в порядке, предусмотренном законом.

Принцип очередности означает, что закон устанавливает последовательные группы наследников, причем так, что каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если они:

никто из них не имеет права наследовать (в частности, все они отстранены от наследования);

никто из них не принял наследства или все они отказались от наследства.

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением лиц, наследующих по праву представления: они наследуют на равных основаниях, но в пределах одной доли.

Если вообще отсутствуют какие-либо лица, которые могли быть призваны к наследованию, либо никто из наследников не принял наследства, либо кто-либо из наследников не приняли его без указания на то, в пользу кого совершен такой отказ, имущество умершего считается выморочным. Согласно ГК РФ такое имущество в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации.

Статья 1151 ГК РФ. Наследование выморочного имущества

1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

2. В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:

земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;

доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.

Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Видео (кликните для воспроизведения).

http://lektsii.org/4-28858.html

Литература


  1. ред. Корельский, В.М.; Перевалов, В.Д. Теория государства и права; М.: Норма; Издание 2-е, испр. и доп., 2012. — 616 c.

  2. Корпоративное право. Актуальные проблемы. — М.: Инфотропик Медиа, 2015. — 242 c.

  3. Марченко, М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс. В 3-х томах. Том 3 / М.Н. Марченко. — М.: Зерцало, 2002. — 696 c.
  4. История и методология естественных наук. Выпуск 26. Физика. — М.: Издательство МГУ, 2011. — 200 c.
Завещание как основание наследования понятие и форма
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here